Быстрый переход к готовым работам
|
Практическое значение теоретического понятия «содержание иска» в римском правеВ римском праве объективная множественность исков существовала тогда, когда в процесс вводились несколько исков (actiones). Так, в случае воровства истец мог заявить иск об истребовании ворованной вещи и иск о присуждении вора к определенной денежной сумме как штрафу.[1] Вместе с тем, для истребования вещи истец мог воспользоваться только одним из принадлежавших ему исков: вещным или обязательственным. Решение вопроса в подобном ключе являлось следствием запрета вести процесс по одному и тому же делу. Следовательно, допустимость объективной множественности исков зависела от различия предъявленных исков. Изменение иска в виде изменения требования в римском праве являлось невозможным, т.к. истец получал от претора определенную формулу, по которой и должен был состояться процесс.[2] Кроме того, требование истца в классическом процессе не имело значения и подлежало учету лишь на этапе составления формулы. Что касается фактического основания иска, то оно, поскольку не затрагивалось формулой, могло свободно меняться истцом. Возможность изменения фактического основания иска подтверждается и следующим свидетельством: «если, например, собственник, отсудивший вещь у владельца, затем вновь утрачивал владение в пользу того же лица, то на новый иск о собственности ответчик мог выставить exceptio rei iudicatae [возражение]».[3] Правовые последствия нахождения дела в судопроизводстве (в силу цивильного права или exceptio rei in iudicium deductae) в отношении возможности предъявления иска с таким же содержанием состояли в том, что запрещалось возбуждать новое дело по тому же иску.[4] Тождественность двух дел определялась в зависимости от содержания формулы требованием истца, либо требованием истца и приведенным в его обоснование индивидуальным правоотношением. Если истец пользовался возможностью ограничить свое требование определенным основанием (expressa causa agere), то иск как предмет процесса ограничивался соответствующим образом. Процессуальным основанием правовых последствий нахождения дела в судопроизводстве являлась litis contestatio (засвидетельствование тяжбы) и связанное с нею предоставлением претором формулы иска. В предклассическом процессе litis contestatio было обусловлено прекращение материального права требования в силу самого ius civile; в классическом процессе данный эффект затрагивал только ряд материальных притязаний, которые тем самым прекращались («потреблялись») согласно цивильному праву.[5] Для остальных исков претор предоставлял возражение о том, что такое же дело уже рассматривается судом.[6] В постклассическом процессе данное возражение сохранилось, но оно было связано уже не с litis contestatio, а существовало само по себе. Кроме того, оно могло выдвигаться в любой момент процесса вплоть до вынесения реше- Объективные границы законной силы судебного решения, которые определяются содержанием иска, ставшего предметом судебного решения, в предклас- сическом и классическом процессах определялись так же, как и объем правовых последствий нахождения дела в судопроизводстве, т.к. основанием для обоих явлений была, в конечном счете, все та же litis contestatio.[7] В предклассическом процессе вынесение судебного решения означало, что истец терял право на «actio», ставшую предметом разбирательства, со всеми ее особенностями, включенными в формулу. В классическом процессе в отношении меньшей части исков действовало то же правило, а касательно большей части претор предоставлял ответчику возражение об уже решенном деле (exceptio rei iudicatae). В постклас- сическом процессе основание exceptio rei iudicatae заключалось исключительно в самом судебном решении, завершившем предыдущую тяжбу. Таким образом, устанавливалась невозможность предъявления вновь такой же «actio», которая приводила к тому, что становился исключенным повторный процесс с тем же содержанием, даже в случае, если истец не привел в судебном разбирательстве в обоснование своего иска все имевшиеся у него фактические данные. Если истец пользовался возможностью вести дело expressa causa, то он был вправе приводить новые обстоятельства дела, относимые к иному основанию иска. Для случая, когда основание иска не включалось в формулу, а истец был вынужден снова предъявить иск против прежнего ответчика, чему препятствовало возражение о решенном деле, у истца существовало возражение о том, что дело было рассмотрено в его пользу.[8] Вместе с тем, мыслим случай, когда истец, проиграв дело, основанное на вещном иске (rei vindicatio), мог предъявить личный иск (condictio certae rei) об истребовании той же вещи. Однако такое развитие представляется маловероятным, т.к. известно, что римские юристы признавали тождество исков и тогда, когда во втором процессе истец выступал с новой «actio», по смыслу связанной с первой.[9] Кроме того, в данном случае претор мог просто отказать в принятии повторного иска или снабдить ответчика возражением о злом умысле.[10] [1] Gaius, Institutiones, IV, 9. Дождев Д.В., «Римское частное право», 1996, с.209. [2] Planck J.W., „Lehrbuch des deutschen Civilprozel3rechts“, Bd.2, 1896, S.412. В предклассическом процессе существовала следующая ситуация: «Торжественное судоговорение устанавливало взаимные притязания тяжущихся в данном виде, и по контестации тяжбы никакие отступления от этого вида не допускались» - Муромцев С.А., «Гражданское право Древнего Рима», 2003, с. 169. [3] Дождев Д.В., указ. соч., с.217. [4] Как указывал римский юрист Павел: «nihil interest, ipso iure quis actionem non habeat an per exceptionem inflrmetur» («нет разницы, не имеет ли кто иска в силу самого права, или (иск) обессиливается эксцепци- ей») - Digestae Iustiniani, 50, 17,112. [5] Planck J.W., op. cit., Bd.l, 1887, S.256. [6] Kaser М., Kniitel R., „ROmisches Privatrecht“, 17. Aufl., 2003, SS.474-475. [7] Хотя в случае с exceptio rei iudicatae значение имело само судебное решение, а не засвидетельствование тяжбы - Муромцев С.А., указ. соч., с.365. [8] Дождев Д.В., указ. соч., с.216. [9] Kaser М., KnUtel R., op. cit., S.475. |
|